Статья 1111 ГК РФ. Основания наследования (действующая редакция)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1111 ГК РФ. Основания наследования (действующая редакция)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Пропущенный на принятие наследства срок в случаях, предусмотренных в законе, может быть восстановлен судом по заявлению пропустившего срок наследника. При этом срок на принятие наследства может быть восстановлен, если суд признает причины пропуска уважительными и наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Статья 1155 ГК РФ не содержит конкретного перечня причин, по которым суд может продлить срок на принятие наследства, однако в судебной на практике такими причинами являются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, длительная командировка и т.п.).

Как следует из п. 2 статьи 1155 ГК РФ, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. По общему правилу, при процедуре подписания документа о согласии других наследников на продление срока на принятие наследства должен присутствовать нотариус, либо подписи наследников на документах о согласии должны быть засвидетельствованы должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Вопросам принятия наследства по истечении установленного срока посвящен раздел 7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Александр Отрохов, 06.10.2018г.

Чем отличается наследство по закону и завещанию?

Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.

В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.

Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось.

Кто еще может попасть в первую очередь наследников

Правом получить собственность умершего гражданина обладают все его дочери и сыновья. По словам руководителя юридической практики компании «Интерцессия» Григория Скрипилева, в число наследников первой очереди по закону включаются все дети умершего, а не только те, кто появился в браке.

Вот, кто входит в их число:

  • удочеренные или усыновленные дети. Они приравниваются к собственным дочерям или сыновьям и обладают теми же правами, что другие претенденты, относящиеся к первой очереди;
  • дети умершего, родившиеся вне брака. Для получения прав наследования достаточно записи в свидетельстве о рождении;
  • дети, прошедшие через процедуру признания отцовства. Если этот факт признан судебным решением, то такие граждане получат права, которые имеют остальные претенденты, относящиеся к первой очереди;
  • не родившиеся на момент смерти наследодателя дети. Они должны появиться на свет не позднее десяти месяцев после открытия наследства.

Комментарий к ст. 1111 ГК РФ

В комментируемой статье говорится об основаниях наследования. Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону. И в том и в другом случае наследнику необходимо подтвердить свое право на получение наследства.

В соответствии с комментируемой статьей наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК.

Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части 3 ГК.

Наследование по закону имеет место тогда, где и когда:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание признано по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его;

д) наследник по завещанию был признан недостойным.

Для наследования, как по закону, так и по завещанию, необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов (юридический состав). Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, наследство открылось и чтобы наследники согласились принять наследство. Для наследования по завещанию необходимо наличие надлежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В законодательстве (ст. 1151 ГК, см. комментарий к ней) в качестве отдельного вида выделяется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, субъектом Федерации, государственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

Читайте также:  Сколько дней ребенок может не ходить в детский сад без справки?

Как мы с Вами разобрались, наследодатель сам вправе выбирать, каким образом будет происходить наследование, он может написать завещание и установить, как будет распределяться наследство между наследниками, а может оставить все как есть и после его смерти, наследование будет, проходит по закону, в порядке очереди установленной в законодательстве. Хотя не всегда наследодатель, может выбрать, каким образом будет происходить наследование, скажем если смерть неожиданная и не было завещания, то в таком случае, наследование будет происходить по закону.

Если у Вас остались, какие либо вопросы, то Вы всегда можете проконсультироваться у нашего юриста, мы не только ответим на любые вопросы, но и окажем, квалифицированную юридическую помощь.

Место и время открытия наследства

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Наследование по закону. Очередность наследования

Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем в завещании. Наследование по закону является вторым основанием наследования в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным и т.д.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса (статья 1141 ГК РФ). Кодекс предусматривает 8 очередей наследования:

  • Наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по праву представления);
  • Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
  • Наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления);
  • Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
  • Наследники пятой очереди — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
  • Наследники шестой очереди — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  • Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  • Наследники восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Например, после смерти наследодатель завещания не оставил. На момент его смерти у умершего не имелось детей, супруги и родителей, т е. наследников первой очереди, однако имеется брат, который и будет призываться в данном случае к наследованию по закону как наследник второй очереди.

Срок принятия наследства

Срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства в течении шести месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:

«Течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:

  • открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
  • смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;
  • отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
  • окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)».

Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день этого срока. Наследник считается не принявшим наследство только по истечении этого срока.

О сроках принятия наследства см. рекомендации Федеральной нотариальной палаты в разделе 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Второе новшество, описанное в принятом законопроекте, — это наследственный договор. Возможность передать свою собственность по наследству при условии исполнения наследником каких-либо условий практиковалась в США и нескольких Европейских странах [10;206]. Наследственный договор во многом облегчает вступление в имущественные права.

В России вступает в силу закон, позволяющий наследодателю заключить договор с преемником (физическим или юридическим лицом). Наследственный договор позволяет определить обязательства и необходимые условия для получения собственности.

Закон о наследственном договоре в России принят и подписан Президентом РФ 19 июля 2018 года, но вступает в юридическую силу с 1 июня 2019 года (совместно с общим завещанием супругов).

Главным отличием договора от завещания и наследования является отсутствие необходимости принятия наследником переданного ему имущества. При этом причиной для перехода права собственности может являться только кончина наследодателя. Договор должен быть нотариально заверен и при необходимости (в случае передачи недвижимости) зарегистрирован в соответствующих государственных структурах.

Наследодатель, в качестве которого может выступать только физическое лицо, имеет право заключить данный договор, как с гражданами или юридическими лицами. В качестве наследника может выступать и не достигший совершеннолетия. Однако в этом случае на подписание документа необходимо согласие его родителей, опекунов или органов опеки и попечительства.

Важно отметить, что за несовершеннолетними или нетрудоспособными родственниками (и иными иждивенцами) наследодателя сохраняется право на обязательную долю в наследстве [21;25].

Наследственный договор призван защитить права и интересы обеих сторон сделки. Имущество, передаваемое наследнику, может быть оценено для обозначения в документе его стоимости. Для гарантий соблюдения своих условий владелец собственности может назначить контролирующее лицо. Указанный гражданин должен проследить за исполнением обязательств, возложенных на наследника в договоре. Среди условий могут быть указаны такие, которые необходимо соблюсти после смерти владельца имущества.

Например, проследить за домашними животными и обеспечить их комфортное проживание, организовать процесс похорон, установить памятник и другие.

Расторгнуть наследственный договор можно по взаимному желанию обеих сторон, либо обратившись в судебную инстанцию. Среди причин для признания документа недействительным можно выделить следующие:

  • приобретатель не исполняет возложенные на него обязанности;
  • условия договора не могут быть соблюдены по уважительным причинам (например, состояние здоровья наследника не позволяет ему в полной мере исполнять обязательства);
  • одна из сторон договора признана недееспособной и не имеет права заключать подобные контракты.
Читайте также:  Что такое дачная амнистия в 2023 году

Налог на получение наследства по завещанию был упразднен после вступления в силу закона №78-ФЗ от 01.05.2005 года [6;24]. Кроме того, согласно ст. 217 НК РФ [3;225], полученное по завещание наследство не облагается и основным для России налогом — НДФЛ. Однако законодательством предусмотрена уплата государственной пошлины при вступлении в наследство, а так же оплата нотариальных услуг.

Размер пошлины варьируется в зависимости от степени родства и очередности права на получения имущества [28;27.:

  • для наследников первой и второй очереди госпошлина в 2018 году составляет 0,3% от общей стоимости, но не более 100 000 рублей (п. 22 ст. 333.24 НК РФ);
  • для получателей третьей очереди и далее — 0,6%.

Размер косвенного налога не меняется в зависимости от вида имущества, передаваемого по наследству. Преемникам необходимо оплатить установленный процент от стоимости автомобиля, квартиры, денежной суммы или любой другой собственности. Освобождаются от уплаты госпошлины несколько категорий граждан:

  • герои Советского Союза и Российской Федерации;
  • Ветераны Великой Отечественной войны;
  • Полные кавалеры Ордена Славы.

Размер и необходимость оплаты государственной пошлины распространяется, как на получение наследства по завещанию, так и по закону, если соответствующего документа не было составлено [27;29].

На итоговую сумму, которую наследникам придется заплатить для получения имущества, влияют несколько факторов:

  • стоимость самой собственности;
  • стоимость работы оценщика (в среднем от 1000 рублей в Центральном регионе РФ);
  • услуги нотариуса (правовые и технические).

Размер вознаграждения нотариуса варьируется в зависимости от региона проживания наследников. Нотариус берет плату за проведение основных действий, связанных с завещанием и вступлением в права наследования [33;10]:

  • подготовка и заверение доверенностей (примерная стоимость 200 рублей);
  • заверение завещания (около 200 рублей);
  • оглашение завещания (около 300 рублей);
  • опись передаваемого имущества (600 рублей).

Также в Госдуму внесен законопроект об обязательной продаже недвижимости в том случае, если она досталась в наследство нескольким собственникам. Этот документ должен позволить избежать семейных скандалов и мошеннических схем, когда один собственник, получая долю в квартире, начинает выживать оттуда остальных.

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Очередность наследников

Согласно статьям 1141-1151 ГК РФ, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности:

«Есть наследники, которые имеют обязательную долю, даже если они не включены в завещание. Это несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные дети, родители и супруг, нетрудоспособные наследники по закону, которые были на иждивении минимум год до смерти наследодателя. А также иждивенцы, которые не считаются наследниками по закону, если они нетрудоспособны не менее года и жили с наследодателем», — говорит партнер, адвокат бюро АБ «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов.

Согласно статье 1154 российского Гражданского кодекса, подать заявление о принятии наследства нотариусу нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Днем открытия наследства является день смерти гражданина или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (статья 1114 ГК).

I. Понятия и основания наследования Понятие наследования

В социалистическом обществе наследование связано с личной собственностью, производной от собственности социалистической. В порядке наследования в СССР переходит только личная собственность граждан.

Согласно ст. 13 Конституции СССР основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.

Все граждане СССР имеют равные права в области наследственного права независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств (ст. 34 Конституции СССР).

Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Переход гражданских прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: 1) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; 2) переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством; 3) лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина .

См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 46 — 47.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования изложен в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик , гражданских кодексах союзных республик, в Законе СССР «О государственном нотариате» и соответствующих законах союзных республик. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Основ законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, КоБС и ГПК союзных республик.

Переход права на принятие наследства

Порядок и условия перехода права на принятие наследства предусмотрены ст. 548 ГК РСФСР, согласно которой в случае, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок (ст. 546 ГК РСФСР), право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией.

Так, Н. умер 10 августа 1983 г. К наследованию был призван его сын С., но в октябре 1983 г. он умер, не успев принять наследства отца. В порядке наследственной трансмиссии право на наследственное имущество перешло к сыну умершего С.

Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследственную трансмиссию следует отличать от тех случаев, когда наследник, призванный к наследованию, успел принять наследство, но не оформил своего права на наследство, т.е. либо подал заявление о принятии наследства, либо вступил в фактическое владение наследственным имуществом. При этом наследственное имущество уже считается принадлежащим данному наследнику. В случае смерти последнего к его наследникам переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти.

В случае, когда право на наследство переходит в порядке наследственной трансмиссии, свидетельство о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня смерти первого наследодателя (этот срок может быть продлен до трех месяцев). Если наследство было принято наследником и он сам умер, не получив свидетельства, последнее выдается в срок, исчисляемый со дня смерти второго наследодателя.

После погибшего на фронте 10 марта 1944 г. К. остался жилой дом. К наследованию была призвана его жена Ш., которая приняла наследство, но не оформила своих прав и умерла 19 июля 1977 г. При жизни она оставила завещание, которым все свое имущество, в том числе и дом, завещала сыну К., однако последний, не успев принять наследство после матери, умер.

Читайте также:  Могут ли приставы забрать машину за долги и как этого избежать?

В установленный срок (ст. 548 ГК РСФСР) жена К. обратилась с заявлением о принятии наследства, причитающегося умершему мужу, и о выдаче ей свидетельства о праве на наследство по закону на жилой дом, оставшийся после смерти Ш. Наследственное дело было заведено на имя умершей Ш., своевременно принявшей наследство после погибшего мужа в силу того, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства (ст. 546 ГК РСФСР).

III. Наследники по закону Круг наследников по закону

Согласно ст. 532 ГК РСФСР при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди: братья и сестры умершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные нетрудоспособные лица наследуют всегда и наравне с ними.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Гражданские кодексы союзных республик предусматривают две очереди наследников. Исключение составляют ГК Казахской ССР и ГК Молдавской ССР, устанавливающие три очереди наследников по закону.

Круг наследников первой очереди одинаково определяется гражданскими кодексами всех союзных республик. В отношении же круга наследников второй очереди имеются особенности.

Согласно ГК Узбекской ССР (ч. 2 ст. 580), ГК Грузинской ССР (ч. 3 ст. 544), ГК Азербайджанской ССР (ч. 2 ст. 533) к наследованию во вторую очередь призываются также племянники и племянницы умершего (в том случае, если кто-либо из братьев и сестер наследодателя умер до открытия наследства). Племянники получают и наследуют поровну ту долю, которую получил бы их умерший родитель. Кроме того, в Азербайджанской ССР наследниками второй очереди признаются прадед и прабабушка наследодателя.

В соответствии со ст. 527 ГК Казахской ССР нетрудоспособные братья и сестры, дед и бабушка наследодателя являются наследниками второй очереди, а трудоспособные братья и сестры — наследниками третьей очереди.

Третья очередь наследников по закону предусмотрена и ст. 566 ГК Молдавской ССР. В таком порядке наследуют нетрудоспособные племянники и племянницы умершего.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти или пропажи без вести в период Великой Отечественной войны одного из супругов .

Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. N 60; Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1974. N 9. С. 11 — 12.

Требование Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. об обязательности регистрации брака не распространяется на браки, заключенные по религиозным обрядам в РСФСР до 1917 г. или в период гражданской войны, т.е. до образования органов записи актов гражданского состояния.

В случае расторжения брака право на наследство после умершего супруга не возникает.

Брак считается расторгнутым не с момента вынесения решения народным судом о расторжении брака, а с момента представления этого решения в орган загса для регистрации развода. Если ни один из супругов решение суда в загс не представил, брак считается юридически существующим.

Фактическое проживание вместе супругов, брак которых не расторгнут, не лишает пережившего супруга права на наследство, оставшееся после смерти другого супруга.

К. умер в 1948 г. На наследство претендовала С., состоявшая с наследодателем в зарегистрированном браке. Народный суд лишил жену наследства на том основании, что они длительное время вместе не проживали. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Армянской ССР Определением от 5 августа 1948 г. решение народного суда оставила в силе.

Верховный Суд СССР отменил решение народного суда и Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Армянской ССР и указал на необоснованное исключение из числа наследников С., брак с которой К. не расторг. Как законная жена умершего она сохранила все права, в том числе и право наследования после умершего супруга .

Судебная практика Верховного Суда СССР. 1949. N 10. С. 29 — 30.

Лицо, вступившее в брак, признанный впоследствии недействительным, не является наследником, так как недействительный брак не порождает юридических последствий для вступивших в него лиц.

Нотариальной практике известны случаи, когда за получением свидетельства о праве на наследство обращаются несколько супругов, поскольку наследодатель, не расторгнув первого брака, вступил во второй и зарегистрировал его. Нотариус неправомочен решать вопрос о действительности и недействительности брака. Он выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия супругам, обратившимся в нотариальную контору, и предлагает заинтересованным лицам обратиться в исковом порядке в суд с тем, чтобы суд решил вопрос о действительности или недействительности брака.

Известный интерес для практики представляет разъяснение НКЮ РСФСР от 26 октября 1931 г. и примечание к ст. 6 КЗоБСО РСФСР 1926 г. о том, что во всех случаях, когда лицо, состоявшее в зарегистрированном браке, фактически брак расторгло и в дальнейшем вступило в другой фактический брак и зарегистрировало его, скрыв от органов загса первый брак, выписка из книги записи актов гражданского состояния об этом новом браке имеет полную силу. Первоначальный брак, при обнаружении указанного обстоятельства, должен быть признан расторгнутым, и органы загса должны зарегистрировать развод.

При рассмотрении дел о признании брака недействительным при наличии нескольких зарегистрированных браков суды чаще всего руководствуются действующим законодательством, не обращаясь к законодательству, действовавшему на момент возникновения и прекращения брака.

Так, в нотариальную контору обратилась Р. с заявлением об оформлении права на наследство после умершего мужа Н. В подтверждение брачных отношений было представлено свидетельство о регистрации брака в 1953 г. В этом свидетельстве имелась также запись, согласно которой в фактическом браке супруги состояли с 1936 г. Свидетельство о праве на наследство было выдано. Через некоторое время в нотариальную контору поступило заявление от Н. с просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство 1/2 доли дома в г. Владимире, приобретенного в течение брака с наследодателем. В подтверждение брака была представлена копия свидетельства о браке, зарегистрированном в 1929 г. в г. Владимире. Нотариальной конторой было вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство ввиду того, что наследодатель состоял в двух зарегистрированных браках. Н. предъявила иск к Р. о признании второго брака недействительным, основывая свои требования на действующем в настоящее время законодательстве.

Суд второй брак признал недействительным. Нотариальной конторой было направлено письмо в Московский городской суд с просьбой о принесении протеста на решение народного суда в пользу Н., так как суд должен был принять во внимание законодательство, действовавшее на момент прекращения брака. Сославшись на действующее законодательство о браке и семье, Московский городской суд в принесении протеста отказал.

Нотариальной конторой было направлено представление в Верховный Суд РСФСР на предмет отмены решения народного суда, и такой протест был принесен и удовлетворен. При новом рассмотрении дела суд учел фактическое прекращение брачных отношений и удовлетворил иск Н. на 1/2 долю дома по ст. 10 КЗоБСО РСФСР, в редакции от 8 июля 1944 г. Р. была присуждена 1/2 доля дома как наследнице по закону.

Дети наследуют после смерти обоих родителей: матери и отца. Дети, рожденные от брака, признанного впоследствии недействительным, не утрачивают права наследовать после смерти родителей.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *